Защита авторских прав по патенту на полезную модель
Garant-agency.ru

Юридический портал

Защита авторских прав по патенту на полезную модель

Патент на объекты интеллектуальной собственности в России

Что такое патент на объект интеллектуальной собственности

Патент предоставляет изобретателю право в течение определенного периода времени запрещать всем третьим лицам использовать, изготавливать, продавать, предлагать к продаже или импортировать его изобретение без его разрешения. Взамен изобретатель обязан привести в патентной документации, которая затем будет размещена в публичном доступе, подробное описание своего изобретения. Таим образом, патенты представляют собой разновидность общественного договора между изобретателями и обществом. Инновации, информацию о которых изобретатель предпочитает не разглашать, называются «ноу-хау» или «коммерческая тайна». Такие объекты охраняется особым образом.

На какие объекты интеллектуальной собственности выдается патент

Результатами интеллектуальной деятельности, для правовой охраны которых используются патенты, могут быть трех видов:
1) Изобретение. Изобретение является новым уникальным техническим решением в любой отрасли, относящемся к продукту или способу, в том числе совершению определенных действий над объектом.
2) Промышленный образец. Под промышленным образцом понимают конструкторское либо дизайнерское решение в отношении внешнего вида изделия.
3) Полезная модель. Полезной моделью признается конструкция машин, их механизмов, деталей и агрегатов, то есть техническое решение, относящееся к устройству.

Условия получения патента

Для получения патента на изобретение Вам предстоит доказать, что Ваше решение соответствует следующим требованиям:
1) Новизна: изобретение должно быть новым, что означает, что ранее о нем не публиковались какие-либо сведения, а также что оно не использовалось публичных образом. В результате вашего изобретения техника вышла на новый уровень в своем развитии.
2) Изобретательский уровень: изобретение должно быть «неочевидным», то есть оно не должно быть решением, которое пришло бы в голову любому, кто имеет определенные навыки в соответствующей сфере.
3) Промышленная применимость: изобретение может быть использовано в промышленности или воспроизведено в промышленных масштабах.
Данные параметры известны также как условия патентоспособности.
Для получения патента на полезную модель условиями патентоспособности являются новизна и промышленная применимость, на промышленный образец – новизна и оригинальность.

Как и где в России получить патент на объект интеллектуальной собственности

Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для обеспечения охраны результатов интеллектуальной деятельности со стороны государства, называется патентованием. Данная процедура осуществляется специальным федеральным органом – Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).

Заявка на предоставление патента на изобретение или полезную модель должна включать:

– Заявление, в котором указано полное имя автора изобретения, заявителя (то есть лица, получающего патент), их почтовые адреса.
– Описание изобретения (полезной модели), которое должно быть выполнено настолько детально и таким образом, чтобы специалист в данной области техники смог бы осуществить это изобретение или создать полезную модель.
– Формулы изобретения (полезной модели). Приводится выражение сути изобретения (полезной модели), основанное на его детальном описании.
– Схемы, чертежи, иллюстрации – дополнительные материалы, которые помогают в понимании содержания представленного изобретения (полезной модели).
– Реферат.

Заявка на предоставление патента на промышленный образец в Роспатент также подается заявление, описание, чертежи. Кроме того, предоставляется комплект изображений изделия, дающие возможность воспринять эстетические особенности изделия.

Для подачи заявки на получения патента могут использоваться следующие способы:

1) По почте: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация;
2) Передача через экспедицию Роспатента по вышеуказанному адресу.
3) По факсу +7 (495) 531-63-18. Оригиналы документов заявки в таком случае совместно с сопроводительным письмом, которое идентифицирует документы, необходимо представить в течение 1 месяца с дня поступления по факсу.
4) Электронная подача заявки, используя электронно-цифровую подпись.
– Воспользовавшись сайтом ФИПС www.fips.ru.
– С помощью портала государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru
Любые действия по экспертизе заявки и патентованию производятся только при условии подтверждения оплаты соответствующих государственных пошлин.

Как происходит защита патентных прав

Спецификой патентной защиты становится возможность применять нормы и судебной, и административной форм защиты гражданских прав.

В качестве административной формы защиты патентных прав действующим законодательством установлена возможность подачи возражений на действия Роспатента в Палату по патентным спорам.

Судебная форма защиты патентные прав является основной. В частности, в суде производится рассмотрение следующих споров:

– об авторстве изобретения, полезной модели или промышленного образца;
– об установлении патентообладателя;
– о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
– о заключении и об исполнении договоров о передаче исключительного права (уступке патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;
– о праве преждепользования;
– о праве послепользования;
– о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели, промышленного образца;
– о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных патентным законом;
– и прочие споры, связанные с защитой прав, которые удостоверены патентом (ст. 1406 ГК РФ).

Вне зависимости от защиты имущественных прав, также возможна защита личных неимущественных прав автора, в т.ч. путем подачи заявления о компенсации морального вреда.

Рассмотрение патентно-правовых споров может проводиться судами общей юрисдикции и арбитражными судами согласно правилам о подсудности и подведомственности.

Международное патентное право

Основные многосторонние соглашения в сфере промышленной собственности:

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.) – правовая база Парижского союза по охране промышленной собственности. Парижская конвенция основана на принципе национального решения.
Юридические и физические лица любой страны, входящей в Парижский союз, могут использовать в любой стране Союза аналогичную защиту объектов промышленной собственности, подлежащих охране в рамках Союза, предоставляемую для национальных лиц. Но Конвенцией не установлено действие единого международного патента единого международного товарного знака.
Главное средство содействия обеспечения прав изобретателей, пользователей промышленными образцами, товарными знаками – правило о конвенционном приоритете. Предполагается данным правилом признание преимущественного права регистрации изобретений, товарных знаков, промышленных образцов за определенный срок от даты заявки на патент во всех странах Союза за лицом, первым сделавшим заявку в одной из стран Союза.

  • Незаконное использование товарного знака

Конвенционный приоритет для патентов – 1 год, а для промышленных образцов и товарных знаков составляет полгода. Первичный заявитель в данный период имеет приоритетное право регистрации своего права на территории всех стран Союза. Следовательно, за первичным заявителем обеспечено требование новизны – важнейшее требование при регистрации.

2) Вашингтонский договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty – PCT) (1970 г.) с участием около 100 государств (действовал для СССР, затем – России с 1977 г.).
Административное обслуживание Договора обеспечивается ВОИС. РСТ предполагает введение международной заявки на патент. Подается данная заявка в один из международных поисковых органов (в их числе и Патентное ведомство России), осуществляющее документальный поиск на определение существующего уровня техники – важное условие, чтобы определить дальнейшую патентоспособность изобретения.
По желанию заявителя возможно проведение международной предварительной экспертизы относительно главных общепризнаваемых критериев изобретения: включая изобретательный уровень, новизну и промышленную применимость. Могут направляться результаты экспертизы в патентные ведомства стран, где заявитель планирует получение патента на интеллектуальную собственность. Национальное ведомство на основании данной экспертизы может предоставить искомый патент. В результате это будет значительно облегчать процесс патентования на территории нескольких стран одновременно, со снижением необходимых расходов.

3) Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 года.
Ключевыми в части правовой охраны патентов в Соглашении ТРИПС являются положения, что каждое государство должно предоставлять гражданам других стран, которые присоединились к ТРИПС, такой уровень прав в области интеллектуальной собственности, который она предоставляет своим собственным гражданам. При этом перечень объектов, которые не могут быть запатентованы, должен быть ограничен так же, как и ограничения авторского права. За государствами оставлено право исключать из перечня объектов, на которые не может распространяться патентование, способы лечения людей и животных Соглашением введен целый ряд ограничений выдачи принудительной лицензии на использование патента, то есть. разрешения, которое предоставляется по решению государственного органа без согласия правообладателя.

  • Всемирная торговая организация ВТО: принципы, мифы и проблемы

4) Страсбургское соглашение (и Союз) о международной патентной классификации(1971 г.) (IPC).
Союзом ведется постоянно дополняемый и пересматриваемый классификатор из семи разделом и порядка 71 тыс.. подразделов. Применяется классификатор на территории 10 стран, в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ). Административное обслуживание союза обеспечивается ВОИС.

5) Евразийская патентная конвенция(1994 г.) в которой участвуют 9 стран (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Киргизия, Казахстан, Россия, Молдавия, Таджикистан), с открытием для государств-членов ООН, входящих в состав Парижского союза и РСТ.

6) Европейская патентная конвенция (1973 г.) с созданной на её основе Европейской патентной организации ЕРО (ЕПО).
Любые лица, вне зависимости от страны, могут получать патенты изобретения, которые будут действовать в странах-участницах, в которых заявитель пожелает, направив заявку в Европейское патентное ведомство в Мюнхене либо его отделение в Гааге. По существу «европейский патент» является «букетом» национальных патентов. На территории стран-участниц, в отношении которых предоставлен европейский патент, выдвигаются права, аналогичные национальному патенту. Официальными языками являются английский, французский, немецкий.
Ведется в ЕС работа в рамках специальной Конвенции 1975-го года, в направлении формирования единого патента Евросоюза в координации с Европейской патентной организацией. Установлены тесные координационные связи между ЕПО и патентными ведомствами США и Японии.

7) Договор о патентном праве (PLT) 2000 года, вступил в силу в апреле 2005 года
Данный договор стандартизирует формальные процедуры, применяемые в отношении национальных и региональных патентных заявок и патентов, делая эти процедуры более удобными для пользователей. Договором установлены максимальные требования, которые может выдвигать патентное ведомство каждой страны-участницы PLT, что означает, что установленные внутри страны требования могут быть менее жесткими.
Договором были, в частности, стандартизированы:
• требования в отношении присвоения даты подачи заявки;
• набор формальных требований к национальным и региональным заявкам
• типовые международные бланки
• процесс подачи заявок в электронной форме

Орган гармонизации внутреннего рынка (Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM). Возможна регистрация в нем промышленных образцов и торговых марок с действием во всех странах ЕС. Является альтернативной в отношении национальной регистрации. Предоставляется возможность подачи заявок для граждан, у которых есть реальное и действующее промышленное коммерческое заведение на территории ЕС, и лица из стран, входящих в Парижский союз из стран-членов ВТО.

Как защитить свои разработки при помощи патентов

Мурашов Сергей Алексеевич, Президент юридической фирмы “АВЕНТА”

Еще двадцать лет назад изобретения и промышленные образцы не влияли на финансовый результат деятельности предприятий, на которых были разработаны. Все они принадлежали государству, а количество разработанных технических решений сказывалось только на имидже предприятий. Но сейчас ситуация изменилась. Тот, кто владеет наиболее удачными изобретениями, может рассчитывать на дополнительные прибыли.
Например, Вы можете продать Вашу разработку другому предприятию. В условиях, когда производственные мощности ограничены количеством оборудования и рабочими ресурсами, данный шаг будет более выгоден, чем инвестиций в расширение собственного производства.
Чтобы стать собственником изобретения и рассчитывать на доход от его использования, Вам надо получить патент. Не сделав этого, Вы рискуете оказаться в неприятной ситуации. Вашу новинку могут попросту украсть. Более того, никто не помешает конкурентам первым запатентовать Ваше изобретение, и потом запретить Вам же его производить.
В России патентование как средство конкурентной борьбы пока слабо развито. А вот на Западе разработчики часто ограничивают патентами целые направления деятельности. Эти патенты не дают развиваться производству конкурентов, которым приходится либо покупать право на использование, либо развивать другие направления деятельности.

Читать еще:  Как прописать студента?

Что такое патент

Патент – это охранный документ, который подтверждает исключительное право его владельца на объект интеллектуальной собственности: изобретение, полезную модель или промышленный образец. Не каждое открытие можно запатентовать. Так, из патентной защиты исключаются законы природы, естественные феномены, абстрактные идеи, и математические формулы.
Патент содержит сведения о патентообладателе, а также описание и формулу изобретения или перечень существенных признаков полезной модели. Действие патента, который Вы получили в России, ограничивается только нашей страной, то есть Вы не сможете помешать Вашим конкурентам использовать Ваше изобретение в других странах. Если вы хотите охранять вашу разработку за границей, то Вам нужно либо получить патент в стране, которая Вас интересует, либо (в случае работы в ряде стран) получить региональный или международный патент. Если в Ваших планах + расширение рынка сбыта только на территории одной зарубежной страны, то лучше подать заявку на выдачу патента прямо в патентное ведомство этой страны. Как показывает практика, если на территории РФ патент получен, то будут выданы и другие международные патенты.

Что можно запатентовать

1. Изобретение – это техническое решение, которое позволяет на практике решить определенную проблему (ст. 4 Патентного закона). Примером изобретений могут служить: станки, приборы, лекарственные препараты, новые сорта пищевых продуктов и т. д. Ваше предприятие сможет запатентовать изобретение лишь в том случае, если оно обладает:

  • Новизной. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники (уровень техники – это любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки на выдачу патента).
  • Изобретательским уровнем. Изобретение не должно быть очевидным. Иными словами, что такое решение не возникло бы у любого другого специалиста определенной области промышленности, если бы его попросили найти решение данной конкретной проблемы.
  • Промышленной применимостью. То есть Ваше изобретение может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях.

2. Полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству (ст. 5 Патентного закона). Данный вид промышленной собственности имеет меньшее значение, чем изобретение. Поэтому в мировой практике, говоря о полезных моделях, часто используется понятие «малое изобретение». Чтобы запатентовать полезную модель (например, мобильная установка для пожаротушения, устройство для биологической очистки сточных вод) можно было запатентовать, она, также как и изобретение, должна обладать новизной и промышленной применимостью.
3. Промышленный образец – это художественно-конструкторское решение изделия (или его части), которое определяет его внешний вид (ст. 6 Патентного закона). Промышленные образцы могут быть объемными, плоскостными или составлять их сочетание. Патентом на промышленный образец Вы можете защитить этикетки, тару, посуду, оборудование, интерьер помещений и т. п.

Как получить патент

Выгоды от патентования можно получить только в том случае, если патент составлен правильно. Если документ составлен некорректно, то это может спровоцировать появление аналогичных патентов у конкурентов. Тогда предъявлять какие-либо претензии будет невозможно. Получить патент Вы можете либо самостоятельно, либо при помощи юридической фирмы и патентного поверенного.
Сроки действия патентов как в России, так и за рубежом, следующие (ст.3 Патентного закона):

  1. Патент на изобретение защищает техническое решение в течение 20 лет c даты подачи заявки на выдачу патента.
  2. Патент на полезную модель действует в течение пяти лет с правом продления еще на три года.
  3. Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет с правом продления еще на 5 лет.

Защита изобретений

1. Определите, что Вы будете защитить – технологию, на которой в дальнейшем будет развиваться не одно поколение новых продуктов, либо товар, который обладает рыночной новизной и в дальнейшем будет Вами выпускаться без значительных модификаций.
Решение о том, что и как будет защищать компания – прерогатива Генерального Директора, а вот подготовку документов для получения патента лучше поручить специалистам. Во многих компаниях, особенно в тех, где документы на получение патента подаются часто – подготовкой документов и написанием формулы изобретения занимаются разработчики технических решений. Но если у Вашей компании нет опыта получения патентов или стоимость изобретения слишком высока – советуем обратиться за помощью к патентным поверенным.
Практика показывает, что человеку, который разрабатывает конкретное изделие или ряд изделий, бывает очень трудно подобрать формулировки, которые защищали бы изделие достаточно широко. Патентный поверенный, обладающий опытом защиты патентов в судах, оценивает патент на изобретение именно как объект охраны интеллектуальной собственности.
2. Поручите специалистам разработку формулы изобретения. Если Вы решили не прибегать к услугам патентных поверенных, поручите подготовку документов для получения патента разработчикам изобретения и юристам. Нужно очень внимательно относиться к тем словам, которые войдут в основу формулы изобретения, используемые термины должны быть знакомы для среднего специалиста, работающего в обозначенной отрасли производства. Именно формула изобретения в патенте определяет объем притязаний, в рамках которых Вы в дальнейшем будете обладать исключительным правом на изобретение.
Например, предприятие решило запатентовать механическую конструкцию, включающую корпус и неподвижно закрепленную деталь. Для обозначения неподвижного крепления к корпусу изобретатель может использовать глаголы «прикреплен», «припаян», «приклеен», «приварен», «привинчен» и пр. Если возможен только один вид крепления, то правильнее его и употреблять в формуле. Но если можно применить любой из этих терминов, то правильнее использовать формулировку «неподвижно установлен».
Патентование изобретения занимает в среднем полтора года.

Почему владельцы изобретений проигрывают в судах

Анализируя результаты рассмотрения патентных споров, несложно выделить две основные причины подобных проигрышей:
1. Некорректный выбор слов при описании формулы. В суде часто доказывается, что ответчик использует не патент, а очень близкое устройство, не подпадающее под действие патента. Формула изобретения может слишком «узко» или слишком «широко» защищать изобретение по сравнению с фактически описанным и объективно подтвержденным объемом изобретения. В первом случае патент можно будет обходить. Во втором случае избыточно приписанный объем защиты создает предпосылку для аннулирования патента, по крайней мере, частичного. Например, ЗАО «Промсервис» прописало формулу изобретения недостаточно четко. Это позволило другому предприятию использовать изобретение, внеся незначительные изменения в формулу. Компания «Промсервис» обратилась в суд, однако не нашла здесь поддержки (постановление ФАС Центрального округа от 03.10.2006 №А23-3240/04Г-4-315).
2. Плохо составлено описание изобретения. Если в формуле изобретения содержится достаточно большой объем притязаний, а в описании изобретения приведен один-единственный пример использования – Ваш патент не выдержит нападения со стороны конкурентов.

Защита полезных моделей (малых изобретений)

Получить патент на полезную модель проще. Заявка проходит только формальную экспертизу. Формальная экспертиза устанавливает правильность составления документов – заявки, разделов описания, а также отвечает на вопрос, является ли патентуемый объект устройством, на которое можно получить патент. Экспертиза в отношении новизны и промышленной применимости патентным ведомством не проводится. Интересно, что эта особенность патентования полезной модели у нас в России стала орудием недобросовестной конкуренции. Появились компании, которые специализируются на получении патентов на полезные модели, которые используются в России достаточно давно, в целях предъявления в дальнейшем претензий производителям. Так, например, некие «предприниматели» путем хитрого описания полезной модели запатентовали крышку от пивной бутылки, а затем предъявили иски к крупнейшим производителям пива. Безусловно, позже данный патент был аннулирован.
Следующая особенность патентования полезной модели – это сроки получения патента. В отличие от изобретения, патентование которого занимает в среднем полтора года, патент на полезную модель можно получить в течение 4-5 месяцев. Отсутствие длительной экспертизы по существу позволяет осуществить быструю защиту технического решения. Поэтому устройство, разработанное для решения какой-то небольшой конкретной задачи, лучше защитить с помощью патента на полезную модель.

Как защитить внешний вид продукции (промышленный образец)

Как мы уже писали выше, к промышленным образцам относятся этикетки и любые предметы, например, столы, стулья, предметы повседневного пользования оригинальной формы, а также объекты малой архитектуры – оригинальные козырьки у домов, дизайнерские решения и пр. Обратите внимание, что патенты не выдаются на промышленные образцы, которые представляют собой архитектурные решения.
Патентование промышленных образцов целесообразно в областях, где работают дизайнеры и художники. В случае если данная категория творческих сотрудников включена в штат компании, Генеральным Директорам надо обратить внимание на включение в состав трудовых договоров вопроса регулирования интеллектуальной собственности между сотрудником и компанией. Если дизайнерскими решениями занимается внешняя организация, не забудьте подписать авторский договор на дизайнерскую разработку.
Часто новые изделия защищаются комплексно: патент на изобретение охраняет инженерное решение, а патент на промышленный образец дает исключительное право патентообладателю на внешний вид новинки. Комплексная защита возможна и для этикеток – этот объект интеллектуальной собственности иногда защищается как товарный знак и как промышленный образец. На получение патента на промышленный образец уйдет около года.

Трудовой договор как способ защиты промышленной собственности

В судебной практике встречаются случаи, когда отдельные сотрудники патентовали изобретения и полезные модели на свое имя. Чтобы такого не случилось на Вашем предприятии, я рекомендую в трудовые договоры, заключаемые с сотрудниками, включить пункт, регулирующий отношения работника и предприятия при создании интеллектуальной собственности. При его отсутствии Вам придется доказывать суду, что разработка технического решения осуществлялась в рамках выполнения сотрудником, оформившем на себя патент, своих трудовых обязанностей.

Справка об авторе и компании

Сергей Мурашов окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1993 г. основал юридическую фирму «АВЕНТА», которая объединила юристов в области судебной практики и правового консалтинга. Компания занимается юридическим сопровождением финансово-экономической деятельности организаций, предоставляет судебную защиту, оказывает услуги по вопросам патентного и авторского права.

Судебная защита исключительных прав на полезные модели и изобретения

Стратегия ведения судебных споров о защите прав владельцев патентов на изобретение или полезную модель хоть и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности. При этом имеет место ряд ключевых моментов, которые объединяют такого рода судебные процессы.

В принципе в существующем законодательстве имеется ограниченный перечень требований, заявляемых в судебном порядке правообладателем в целях защиты принадлежащих ему прав. В частности, в этот перечень включены следующие требования:

  • запрет предлагать к продаже, продавать и осуществлять иные действия, связанные с введением в гражданский оборот контрафактных товаров;
  • уничтожение спорных изделий за счет ответчика;
  • взыскание убытков или компенсации.

При выборе между убытками и компенсацией необходимо определить наиболее эффективную меру гражданско-правовой ответственности.

В Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) статья 1406.1, нормы которой регулируют порядок взыскания компенсации за нарушение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, была включена относительно недавно. Положения указанной статьи действуют с 1 января 2015 года . Тем не менее до указанной даты рассматриваемый правовой институт действовал в отношении нарушения прав на товарный знак, поэтому к настоящему времени судебная практика сформировалась в достаточном объеме, чтобы с определенной степенью вероятности можно было прогнозировать результаты рассмотрения судебных дел о взыскании компенсации за нарушение патентных прав.

Для выяснения вопроса эффективности соответствующей меры необходимо отметить, что положения статьи 1406.1 ГК РФ допускают два варианта расчета компенсации:

1) в твердой денежной сумме (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, что определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Читать еще:  Вопрос про частный сектор

Из текста нормы следует одно очевидное преимущество компенсации перед убытками. Доказыванию в судебном процессе подлежит исключительно факт нарушения патентных прав, например, путем введения в оборот (предложения к продаже контрафактного товара). Этот вопрос неоднократно обсуждался в научном сообществе. Например, до вступления в силу нормы статьи 1406.1 ГК РФ состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, на котором было высказано суждение о праве суда просить у истца предоставить «какое-либо «обоснование» того, что ему причинен действиями ответчика вред, но нельзя требовать от истца «расчетов» или ставить размер компенсации в зависимость от предоставления таковых» . Тем не менее такое преимущество компенсации не означает, что ее размер может быть произвольным.

Так, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 20 января 2014 года по делу № А57-9777/2012, указал на то, что «размер компенсации не может быть указан безотносительно к характеру и размеру (объему) неблагоприятных последствий правонарушения. Указанная санкция носит компенсационный характер и с очевидностью направлена на восстановление имущественных интересов пострадавшего от правонарушения лица, не может иметь целью обогащение последнего».

Вместе с тем на практике подобные высказывания вышестоящих судов приводят к значительному судейскому усмотрению в отношении размера присуждаемой суммы в обозначенном законом диапазоне. Как правило, сумма удовлетворенной компенсации не превышает 300–500 тысяч рублей .

Учитывая столь существенную неопределенность в установлении размера компенсации, ее преимущества по сравнению с убытками становятся не столь очевидным. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ убытки включают реальный ущерб (расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества) и упущенную выгоду (неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).

В отличие от компенсации при рассмотрении исковых требований об убытках истец обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт правонарушения, в частности:

  • противоправное поведение (нарушение обязательства);
  • наличие убытков (их размер);
  • наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками;
  • наличие вины причинителя вреда (убытков).

Вместе с тем суд удовлетворяет требования в размере, который истец смог подтвердить документально, не снижая его по своему субъективному усмотрению. Как правило, правообладатели предъявляют к нарушителям требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды исходя из суммы неполученного лицензионного вознаграждения по аналогичным договорам .

Следующий ключевой вопрос для любого судебного процесса по защите патентных прав связан со сбором доказательств. Учитывая особенности споров о защите объектов исключительных прав, значительное внимание необходимо уделить фиксации факта приобретения изделия, при изготовлении которого, по мнению истца, использованы все признаки независимой формулы патента. Товар будет необходим для передачи его на последующую экспертизу. Следовательно, ни у суда, ни у эксперта не должно возникнуть сомнений в том, что спорное изделие приобретено именно у истца или им произведено.

В существующем законодательстве отсутствуют какие-либо требования к порядку оформления закупки спорного изделия. Вместе с тем в судебной практике сформировался подход, при котором товар для экспертизы приобретается с фиксацией этого обстоятельства нотариусом или представителем территориальной торгово-промышленной палаты. Однако в некоторых случаях приобретение изделия невозможно в силу разных причин, например в связи с высокой стоимостью оборудования как в случае с элементами заводских поточных линий, оборудования связи и т. д. В такой ситуации проведение экспертизы возможно по документам (технические паспорта, схемы, чертежи). В тех случаях когда ответчик отказывается предоставить соответствующие материалы для проведения экспертизы, они могут быть получены с помощью судебного запроса. Но истребование документов в судебном порядке возможно не только у ответчика. Как правило, сложное оборудование проходит систему сертификации, то есть документы могут быть получены из соответствующих сертификационных центров.

Помимо указанных организаций, доказательственная база может быть сформирована в том числе посредством направления судебного запроса в территориальные органы Федеральной таможенной службы и другие организации, в чьи полномочия входят надзор и контроль за соответствующей отраслью экономики.

Помимо указанных способов получения материалов, интересным является способ, обозначенный в статье 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (обеспечение доказательств судом). Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.

Так, в 2014 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело № А45-7805/2013, при разрешении которого суды нижестоящих инстанций не применили указанную статью, несмотря на заявление со стороны истца . Суть дела заключалась в следующем. Индивидуальный предприниматель обратился в суд в связи с нарушением его прав использованием в изделиях ответчика (деревянные кии) патента истца. В целях фиксации факта реализации соответствующего товара ответчиком истец обратился в суд с заявлением об осмотре сайта. В удовлетворении заявления истцу было отказано. По мнению суда первой инстанции, истец фактически просил суд добыть доказательства в подтверждение заявленных требований, что к обязанностям суда не относится. Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом. Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Повторно рассматривая дело, Арбитражный суд Новосибирской области провел осмотр сайта, на котором были размещены фотографии соответствующей продукции и удовлетворил требования истца в полном объеме.

Однако в некоторых случаях даже помощь суда не позволяет компенсировать недостаток документов для судебной экспертизы. Например, ответчик отказывается даже по запросу суда представить необходимый документ, и у истца нет возможности получить его от иного лица. В этом случае для защиты прав истца можно использовать позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженную в деле № А56-1486/2010 . В этом процессе суд сделал вывод о том, что нежелание ответчика представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Но такая точка зрения встречается не только в арбитражных судах согласна с исправлениями, суды общей юрисдикции также применяют такую позицию.

Например, Московский городской суд при рассмотрении требований в деле № 33-104 назначил судебную экспертизу . Эксперт должен был ответить на вопросы об использовании при изготовлении изделия патента, принадлежащего истцу. Для выяснения этого вопроса эксперту необходимо определить наличие или отсутствие каждого признака независимой формулы патента в спорном изделии. Однако в рассматриваемом деле эксперту не хватило материалов для вывода о наличии или отсутствии ряда признаков в спорном изделии. Ответчик отказался представить необходимые документы. Суд истолковал возникшие сомнения в пользу истца и удовлетворил иск. Таким образом, и в судах общей юрисдикции поддерживается соответствующая позиция о том, что отказ или уклонение стороны процесса от участия в установлении фактов, необходимых для разрешения спора, приводит к негативным для нее последствиям. представления документов, необходимых для установления фактов.

Следующим важным вопросом, часто возникающим в судебной практике, является интерпретация судом противоположных выводов судебной экспертизы. Проблема актуальна для случаев, когда суд решил назначить одновременно две судебные экспертизы. Как правило, в подобной ситуации назначается повторная экспертиза . Однако встречаются и судебные акты, в которых суды оценивают выводы (вариант: Однако в некоторые суды оценивают выводы) согласна с вариантом экспертизы с применением законов формальной логики. Например, в деле № А40-156272/2013 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2014 г. эксперты разошлись во мнении относительно наличия в спорном изделии (лекарстве) такого признака независимой формулы патента, как «оптическая чистота». Не имея соответствующие специальные знания, суд тем не менее сделал вывод об отсутствии соответствующего признака формулы и в удовлетворении иска отказал. Рассуждения суда сводились к тому, что признак «уровень оптической чистоты» более 99,8 процента соответствует признаку новизны и изобретательскому уровню, поскольку на изобретение выдан патент.

Защита авторских прав по патенту на полезную модель

Пн-Пт: 9:00 – 20:00
+7 (495) 215-53-50

Полезная модель

Основная информация о полезной модели

Начнем с того, что дадим определение полезной модели, что она собой представляет. Итак, полезная модель – это техническое решение, которое по своей сути сходно с изобретением, но относится только к устройству. Полезная модель является нематериальным объектом, используемым в любой части человеческой деятельности. Определение устройства можно прочитать на этой странице нашего сайта.

Полезная модель не может быть способом, это всегда только устройство.

Правовая охрана полезной модели

В каких случаях возможна правовая охрана полезной модели? Патентование полезной модели возможно в том случае, если учитываются следующие факторы:

  • она должна быть новой;
  • возможно ее промышленное применение.

Полезная модель может быть признана новой только в том случае, если ее признаки (их совокупность) доселе не были известны, исходя из уровня техники. Определение уровня техники полезной модели полностью схоже с тем определением, которое дается по поводу изобретения (ссылка на страницу расположена выше по тексту статьи). Информация о том как провести патентный поиск на новизну полезной модели доступна на нашем сайте.

Что входит в такое понятие, как дата приоритета полезной модели? Датой приоритета полезной модели называется та дата, когда была подана заявка на правовую охрану (патентование) полезной модели, в любой из стран мира. Такая заявка подается в специализированное патентное ведомство государства.

Что следует понимать под термином, промышленно применимая полезная модель?

Промышленно применимая полезная модель – это такая модель, которая может быть применена в производственном процессе в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, других направлениях жизненной деятельности общества. Как мы помним, только такая модель может получить правовую охрану.

Наша компания предлагает услуги регистрации промышленно применимых полезных моделей в России. Мы поможем правильно составить заявку, подготовить все необходимые документы. Так же, наши патентные поверенные и юристы всегда помогут защитить исключительные авторские права на полезную модель, как во внесудебной, так и судебной практике. Гарантируем доступную стоимость услуги, профессионализм наших сотрудников.

В чем разница между патентом полезной модели и изобретения?

Самое главное отличие полезной модели от изобретения заключается в том, что для ПМ не обязательно наличие изобретательского уровня. Процедура получения правовой охраны, если говорить о модели, менее строгая. Кроме этого, патент на полезную модель имеет более ограниченный срок действия, нежели патент изобретения – всего 10 лет. В чем заключается меньшая строгость процедуры получения патента:

  • экспертиза в ФИПС более простая и не настолько строгая, чем на изобретение;
  • срок рассмотрения заявки меньше, чем на изобретение (можно задать вопрос о сроках нашим юристам) .

Именно поэтому, когда патентный поверенный не уверен в том, что заявка на изобретение пройдет экспертизу, он также подает одновременно заявку на ПМ, видоизмененную под правила для полезной модели. В этом случае сохраняется единая дата приоритета и повышается в разы гарантия получения патента.
Но, в любом случае, помощь профессионалов в патентовании полезной модели будет кстати.

Полезной моделью не может быть:

  • топология интегральной микросхемы;
  • различные сорта растений и новые породы животных, кроме тех случаев, когда они являются продуктом применения микробиологических способов, либо же, самим способами;
  • полезная модель не может быть способом;
  • компьютерные программы, имеющие вид чистого кода.

Что дает патент на полезную модель?

Патент на полезную модель даёт право:

  • применение и использование в промышленных целях;
  • продажи;
  • лизинг;
  • и т.д.

В патенте нельзя раскрывать ту информацию, которая поможет избежать доказательства незаконного использования полезной модели. Те ее особенности, которые должны оставаться в тайне (например – рецептура применения “кока-колы”). Для того, чтобы избежать такое разглашение, лица, владеющие тайной, подписывают договор о неразглашении.

Читать еще:  Какое заявление нужно написать судебному приставу по взысканию алиментов?

Основная информация о полезной модели

Начнем с того, что дадим определение полезной модели, что она собой представляет. Итак, полезная модель – это техническое решение, которое по своей сути сходно с изобретением, но относится только к устройству. Полезная модель является нематериальным объектом, используемым в любой области человеческой деятельности. Определение устройства можно прочитать на этой странице нашего сайта.

Полезная модель не может быть способом, это всегда только устройство.

Правовая охрана полезной модели

В каких случаях возможна правовая охрана полезной модели? Патентование полезной модели возможно в том случае, если учитываются следующие факторы:

  • она должна быть новой;
  • возможно ее промышленное применение.

Полезная модель может быть признана новой только в том случае, если ее признаки (их совокупность) доселе не были известны, исходя из уровня техники. Определение уровня техники полезной модели полностью схоже с тем определением, которое дается по поводу изобретения (ссылка на страницу расположена выше по тексту статьи).

Что входит в такое понятие, как дата приоритета полезной модели? Датой приоритета полезной модели называется та дата, когда была подана заявка на правовую охрану (патентование) полезной модели, в любой из стран мира. Такая заявка подается в специализированное патентное ведомство государства.

Что следует понимать под термином, промышленно применимая полезная модель?

Промышленно применимая полезная модель – это такая модель, которая может быть применена в производственном процессе в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, других направлениях жизненной деятельности общества. Как мы помним, только такая модель может получить правовую охрану.

Наша компания предлагает услуги регистрации промышленно применимых полезных моделей в России. Мы поможем правильно составить заявку, подготовить все необходимые документы. Так же, наши патентные поверенные и юристы всегда помогут защитить исключительные авторские права на полезную модель, как во внесудебной, так и судебной практике. Гарантируем доступную стоимость услуги, профессионализм наших сотрудников.

В чем разница между патентом полезной модели и изобретения?

Самое главное отличие полезной модели от изобретения заключается в том, что для ПМ не обязательно наличие изобретательского уровня. Процедура получения правовой охраны, если говорить о модели, менее строгая. Кроме этого, патент на полезную модель имеет более ограниченный срок действия, нежели патент изобретения – всего 10 лет. В чем заключается меньшая строгость процедуры получения патента:

  • экспертиза в ФИПС более простая и не настолько строгая, чем на изобретение;
  • срок рассмотрения заявки меньше, чем на изобретение (можно задать вопрос о сроках нашим юристам) .

Именно поэтому, когда патентный поверенный не уверен в том, что заявка на изобретение пройдет экспертизу, он также подает одновременно заявку на ПМ, видоизмененную под правила для полезной модели. В этом случае сохраняется единая дата приоритета и повышается в разы гарантия получения патента.
Но, в любом случае, помощь профессионалов в патентовании полезной модели будет кстати.

Полезной моделью не может быть:

  • топология интегральной микросхемы;
  • различные сорта растений и новые породы животных, кроме тех случаев, когда они являются продуктом применения микробиологических способов, либо же, самим способами;
  • полезная модель не может быть способом;
  • компьютерные программы, имеющие вид чистого кода.

Что дает патент на полезную модель?

Патент на полезную модель даёт право:

  • применение и использование в промышленных целях;
  • продажи;
  • лизинг;
  • и т.д.

В патенте нельзя раскрывать ту информацию, которая поможет избежать доказательства незаконного использования полезной модели. Те ее особенности, которые должны оставаться в тайне (например – рецептура применения “кока-колы”). Для того, чтобы избежать такое разглашение, лица, владеющие тайной, подписывают договор о неразглашении.

Нарушение прав на полезные модели

Нарушение прав на полезную модель – несанкционированное использование запатентованной модели, а также разглашение ее существенных признаков до официальной публикации сведений в Роспатенте, присвоение авторства на техническое решение и принуждение к соавторству.

Патентные права на технические решения, имеющие отношение к устройству и обладающие статусом полезных моделей, по российским законам получают полноценную правовую охрану. Нормы об ответственности нарушителей патентных прав содержатся во многих российских нормативных актах, в том числе в Гражданском Кодексе РФ, КоАП РФ и в Уголовном кодексе.

Незаконное использование полезных моделей

Наиболее часто права патентообладателей нарушаются путем незаконного использования моделей. Незаконное использование представляет собой использование технического решения обычными способами, но без согласия правообладателя.

  1. Ввоз разработки на территорию России;
  2. Изготовление модели;
  3. Применение технического решения;
  4. Продажа полезной модели и/или предложения о продаже;
  5. Иное введение полезной модели в гражданский оборот;
  6. Хранение некоего продукта, в котором используется полезная модель, в целях дальнейшего введения этого продукта в гражданский оборот.

Виды правонарушений

Нарушения прав на полезную модель могут быть двух основных видов:

Виды ответственности за нарушение прав на полезные модели

Российское законодательство охраняет патентные права правообладателей оригинальных технических решений в рамках гражданского, административного и уголовного законодательства. При этом субъектами ответственности могут быть организации в любой организационно-правовой форме, должностные лица, принимающие решения, нарушающие права патентообладателей, а также физические лица.

К гражданско-правовой ответственности за нарушение патентных прав на полезную модель привлекаются все нарушители патентных прав, являющиеся субъектами договорных правоотношений с правообладателем (лицензиаты, франчайзи), а также третьи лица, правонарушения которых в области патентного права не подпадают под действие норм административного или уголовного кодексов.

Привлечение к гражданской ответственности нарушителей осуществляется путем обращения в суд с соответствующим исковым заявлением, в котором излагается суть претензий правообладателя и различные требования к нарушителю имущественного характера.

Если речь идет о договорных правонарушениях, то ответственность франчайзи или лицензиата обычно уже подробно прописана в самом договоре и задача суда состоит в том, чтобы установить, имело ли место нарушение договора или нет. Также через суд патентообладатель может расторгнуть соответствующий договор с недобросовестным контрагентом.

Если правонарушение было совершено вне договорных отношений, то гражданский процесс является более сложным. Но и в том и в другом случаях, нарушителю патентных прав придется выплачивать правообладателю существенную неустойку и покрывать его убытки.

Нарушения прав патентообладателей на полезную модель часто подпадают и под административное наказание. Административная ответственность за нарушение патентных прав установлена в части 2 статьи 7.12, а также в части 2 статьи 14.33 КоАП РФ.

Правонарушение, предусмотренное частью 2 ст. 7.12 КоАП РФ:

  • использование полезной модели без получения согласия ее правообладателя, за исключением тех случаев, когда речь идет о недобросовестной конкуренции;
  • разглашение сведений о полезной модели без согласия ее правообладателя в объеме совокупности существенных условий технического решения до официального опубликования сведений о разработке в Роспатенте;
  • понуждение к соавторству;
  • присвоение авторских прав на полезную модель.

Субъектами административной ответственности по рассматриваемому правонарушению выступают как организации, так и граждане, а также должностные лица, решения которых привели к нарушению прав патентообладателей.

  • Для граждан РФ – штраф от 1 500 до 2 000 рублей;
  • Для должностных лиц – штраф, от 10 000 до 20 000 рублей;
  • Для юридических лиц – штраф от 30 000 до 40 000 рублей.

Правонарушение, предусмотренное частью ст. 14.33 КоАП РФ:

  • незаконное введение в оборот продукции с использованием оригинальных технических решений, охраняемых законом в качестве полезных моделей.

Субъектами административной ответственности здесь выступают только должностные лица и организации.

  • Для должностных лиц – штраф 20 000 рублей или дисквалификация до 3-х лет;
  • Для юридических лиц – штраф от 0,01 до 0,15 от суммы выручки за реализацию товара с нарушением патентных прав, но не менее 100 000 рублей

За нарушение патентных прав, а также прав авторства на полезную модель нарушитель также может попасть под действие статьи 147 УК РФ.

Неправомерными действиями, входящими в состав данного преступления, являются:

  • использование полезных моделей;
  • разглашение сведений об их существенных признаках до публикации в бюллетене Роспатента;
  • принуждение к соавторству;
  • присвоение авторства на техническое решение.

Если указанные неправомерные действия нарушителя причинили ущерб правообладателю менее ста тысяч рублей, то речь идет об административном правонарушении. А если ущерб составил сто и более тысяч рублей, то нарушителю грозит уже уголовная ответственность.

Таким образом, становится ясно, что несанкционированное промышленное производство полезных моделей практически всегда будет подпадать под 147 статью УК РФ. Поэтому необходимо перед внедрением разработки в производство вначале убедиться, не будут ли нарушаться чьи-нибудь права. Это легко достигается посредством привлечения экспертов и проведения профессионального патентно-информационного поиска .

Санкции по статье 147 УК РФ зависят от того, действовал ли нарушитель один или совместно с сообщниками.

Если нарушитель патентных прав действовал в одиночку, то его преступление охватывается составом первой части рассматриваемой статьи и ему, по выбору судьи, грозит одно из следующих наказаний:

  • Штрафные санкции – до 200 000 рублей;
  • Обязательные работы нарушителя – до 480 часов;
  • Принудительные работы нарушителя – до 2-х лет;
  • Лишение свободы нарушителя – до 2-х лет.

Если нарушителей патентных прав было несколько, то налицо состав, предусмотренный частью второй ст. 147 УК, и преступление автоматически попадает в другую категорию тяжести (средняя тяжесть), санкции там уже более суровые:

  • Штраф нарушителю – от 100 000 до 300 000 рублей;
  • Принудительные работы нарушителю – до 5-ти лет;
  • Арест нарушителя – до 6-ти месяцев;
  • Лишение свободы нарушителя – до 5-ти лет.

Если Ваши права нарушены

Если Ваши патентные или авторские права оказались нарушены, то сначала необходимо обратиться к нарушителю с требованием немедленно прекратить нарушение Вашего права, также можно предъявить к нему какие-либо имущественные требования и/или предложить заключить лицензионный или франчайзинговый договор. Если Ваше обращение будет проигнорировано, то следует обратиться за защитой своих прав в суд.

Если Ваши патентные права нарушаются в рамках лицензионного или франчайзингового договора, то следует обратиться к юристам, которые хорошо разбираются в патентных правоотношениях, и подать соответствующее исковое заявление в канцелярию суда по гражданским делам.

Незаконное использование полезной модели третьими лицами вне договора тоже может явиться поводом для обращения в суд в рамках гражданского судопроизводства.

Если действия нарушителя Ваших прав на полезную модель подпадают под статью административного кодекса, также следует подать заявление в суд (административное судопроизводство осуществляется в суде по соответствующему заявлению), а в случае причинения крупного ущерба (от ста тысяч рублей) – следует обратиться в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении соответствующего уголовного дела.

Разглашение существенных признаков полезной модели до их официальной публикации, принуждение к соавторству или присвоение авторства – эти нарушения разрешаются только посредством административного, а также уголовного судопроизводства.

Если Вы нарушили чужие права

Чтобы не попасть в неприятную историю с патентными правами, следует до начала использования технического решения тщательно проверить его на патентную чистоту посредством проведения патентного поиска по базам данных Роспатента и иных патентных ведомств.

Но если нарушение права уже произошло, то первым делом необходимо прекратить нарушение, а затем постараться достигнуть соглашения с правообладателем, не доводя дело до суда. В этом случае платить Вам придется значительно меньше (хотя бы за счет отсутствия судебных издержек), и у Вас есть все шансы договориться о продолжении использования интересующего Вас технического решения в рамках соответствующего договора с его правообладателем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector